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調(diào)整問題、基金的組織形式受到商法兼容問題、基金運(yùn)行中受到相關(guān)證券期貨方面的法律法規(guī)規(guī)制的問題、基金的市場準(zhǔn)入和退出及相關(guān)善后的法律法規(guī)規(guī)制問題、有關(guān)非法集資甚至刑事責(zé)任問題。

私募股權(quán)投資基金常見法律糾紛解析

 

下文主要對于常見的法律風(fēng)險或糾紛予以簡要闡述。

一、民事法律糾紛

1、各方主體可能涉及的法律糾紛

此類問題層出不窮,由于尚缺乏明確統(tǒng)一的法律規(guī)定,案件的處理往往會有差異,通常對各種有關(guān)糾紛會作出如下處理:

(1)自然人之間的委托行為,是一方基于對另一方的信任委托其理財,只要不違反《民法通則》、《合同法》等法律、行政法規(guī)中禁止性規(guī)定,應(yīng)按照當(dāng)事人約定處理當(dāng)事人之間的糾紛,如構(gòu)成借貸關(guān)系的,按民間借貸處理,如為委托合同關(guān)系,委托理財?shù)暮蠊苯託w屬于委托人,當(dāng)事人約定的保底條款應(yīng)屬無效,只要受托人在處理事務(wù)過程中履行了善良管理人的義務(wù),委托人應(yīng)承擔(dān)理財帶來的風(fēng)險損失。

(2)企業(yè)委托個人進(jìn)行理財,屬以理財為名,實(shí)為違法借貸行為,合同應(yīng)認(rèn)定為無效,按違法借貸處理。

(3)對于沒有經(jīng)過審批的非金融機(jī)構(gòu)從事受托理財業(yè)務(wù),并且約定固定收益和虧損責(zé)任歸于受托人的合同,應(yīng)認(rèn)定為以理財為名,實(shí)為非法融資行為,合同無效。

(4)關(guān)于金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管責(zé)任的認(rèn)定。證券公司、期貨公司接受委托理財合同的雙方當(dāng)事人或資金委托人的單方委托,承諾對委托資產(chǎn)的交易賬戶進(jìn)行監(jiān)管的,監(jiān)管人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行監(jiān)管義務(wù),監(jiān)管人違反監(jiān)管合同的行為與受托人違反委托理財合同的行為在客觀上同時存在,并因此造成委托資產(chǎn)損失的,監(jiān)管人或者受托人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任,委托理財合同被確認(rèn)為無效的,監(jiān)管合同也應(yīng)認(rèn)定為無效,監(jiān)管人在訂立合同中有過錯的,應(yīng)根據(jù)其過錯大小對受托人不能償還部分承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。

2、承諾收益的法律糾紛

私募股權(quán)投資基金按照其組織形式劃分主要有公司制、有限合伙制(即“GP+LP”形式)、基金管理公司+有限合伙制企業(yè)模式、信托制、“公司+信托”模式、母基金(FOF)(母基金是一種專門投資于其他基金的基金,也稱為基金中的基金(Fund of Fund),其通過設(shè)立私募股權(quán)投資基金,進(jìn)而參與到其他股權(quán)投資基金中)等模式,而這幾種形式中又以有限合伙制的形式最為常見。

伴隨兌付風(fēng)險的集中爆發(fā),有限合伙制私募基金進(jìn)入了多事之秋。當(dāng)年成就其井噴發(fā)展的保證預(yù)期收益等誘人承諾,如今成為困擾裁判者的法律難題。

有限合伙制私募基金糾紛最為多發(fā)的情況是,私募基金管理人在與投資者簽訂的有限合伙協(xié)議中確定私募基金的資金投資方向與雙方權(quán)利義務(wù),為便于推介,協(xié)議通常對投資期限、預(yù)期收益率等條款做出明確約定,并承諾到期一次性返還投資本金及收益。投資方向明確、投資回報高等表象,使投資者往往誤解為私募基金投資期滿后就可獲得投資本金及預(yù)期收益的返還,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)投資資金的退出。

而實(shí)踐中,私募基金管理人因無法兌現(xiàn)返還投資本金及承諾的收益而出現(xiàn)違約的現(xiàn)象時常發(fā)生,有限合伙人起訴普通合伙人或有限合伙基金的訴訟糾紛由此增加。對于此類糾紛,法院或仲裁機(jī)構(gòu)往往會充分尊重有限合伙協(xié)議的約定,在有限合伙協(xié)議并未做出明確約定的情況下并不傾向于支持賠償?shù)恼埱蟆T蚍治鋈缦拢?/p>

我國《合伙企業(yè)法》雖以充分尊重企業(yè)各方約定為主,但出于對債權(quán)人的保護(hù)和整個有限合伙企業(yè)的正常經(jīng)營考量,對于有限合伙人的相關(guān)權(quán)利仍采取了限制的態(tài)度。合伙人的出資、以合伙企業(yè)名義取得的收益和依法取得的其他財產(chǎn),均為合伙企業(yè)財產(chǎn),合伙人在合伙企業(yè)清算前私自轉(zhuǎn)移或者處分合伙企業(yè)財產(chǎn)的,合伙企業(yè)不得以此對抗善意第三人。

此條款的目的在于保障合伙企業(yè)財產(chǎn)的獨(dú)立性和完整性,維護(hù)全體合伙人乃至合伙企業(yè)債權(quán)人的合法權(quán)益。

GP作為基金主要發(fā)起人,通過非公開方式向投資者募集資金,以合伙企業(yè)形式設(shè)立有限合伙投資基金,該投資基金即為有限合伙企業(yè),GP與投資者均為合伙人,各合伙人向基金投入的資金轉(zhuǎn)化基金財產(chǎn)(即有限合伙企業(yè)財產(chǎn)),該資金為投資者作為基金的有限合伙人所履行的出資義務(wù)。

GP作為基金管理人,以基金的名義,將基金財產(chǎn)對外進(jìn)行股權(quán)投資、取得基金收益后再通過約定的收益分配方式實(shí)現(xiàn)各投資人預(yù)期收益。

投資者作為投資人應(yīng)按合伙協(xié)議約定進(jìn)行收益分配和風(fēng)險承擔(dān)。因此,投資者只有在滿足基金終止條件的情況后,才能要求對基金財產(chǎn)進(jìn)行清算、分配,實(shí)現(xiàn)投資資金的退出。終止的條件又分為有限合伙人的退伙和有限合伙企業(yè)解散。

我國《合伙企業(yè)法》規(guī)定了有限合伙人的三種退伙類型:

一是約定及特定事項(xiàng)退伙、二是自愿退伙、三是當(dāng)然退伙,通常,有限合伙私募基金均設(shè)有固定期限,因而在我國《合伙企業(yè)法》下有限合伙人尚不能進(jìn)行自愿退伙。合伙人退伙,其他合伙人應(yīng)當(dāng)與該退伙人按照退伙時的合伙企業(yè)財產(chǎn)狀況進(jìn)行結(jié)算,退還退伙人的財產(chǎn)份額。

退伙人對給合伙企業(yè)造成的損失負(fù)有賠償責(zé)任的,相應(yīng)扣減其應(yīng)當(dāng)賠償?shù)臄?shù)額。退伙時有未了結(jié)的合伙企業(yè)事務(wù)的,待該事務(wù)了結(jié)后進(jìn)行結(jié)算。

同時我國《合伙企業(yè)法》規(guī)定了合伙企業(yè)解散的事由,包括合伙期限屆滿,合伙人決定不再經(jīng)營;合伙協(xié)議約定的解散事由出現(xiàn);全體合伙人決定解散等七項(xiàng)。合伙企業(yè)解散的事由出現(xiàn)后,合伙企業(yè)解散,由清算人進(jìn)行清算。

因此,在不具備退伙或解散清算條件且有限合伙協(xié)議并未對投資款的返還做出明確約定的前提下,有限合伙人單方要求返還投資并不當(dāng)然得到支持。

3、投資款項(xiàng)返還的相關(guān)糾紛

實(shí)踐中,法院或仲裁機(jī)構(gòu)支持有限合伙人返還投資款項(xiàng)及收益的訴求的情況主要包括:

(1)GP向投資者出具還款承諾書

投資者與GP簽訂合伙協(xié)議后,如GP通過向投資者出具承諾書或類似形式的法律文件,明確承諾投資到期將向投資者返還投資本金及收益,則事實(shí)上形成了GP作為資產(chǎn)管理人對投資者返還出資的義務(wù);類似于銀行理財產(chǎn)品中“保本浮動收益型理財計劃”或委托投資中保本保收益的承諾,GP應(yīng)按此承諾履行到期返還投資本金及收益的義務(wù),否則GP應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的違約責(zé)任。

(2)第三人提供擔(dān)保

同樣,在由第三人對到期返還投資本金及收益提供擔(dān)保的情況下,投資者可以要求第三人承擔(dān)履行返還投資本金及收益的擔(dān)保義務(wù)。

(3)基金本身做出承諾

實(shí)踐中,亦存在基金本身向LP做出兌付承諾的情況,對此,有限合伙企業(yè)與有限責(zé)任公司的情況有所不同。我國《合伙企業(yè)法》對有限合伙人投資資金退出無明確禁止性規(guī)定,此種承諾行為并不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,應(yīng)遵循契約自由原則,允許有限合伙投資人和普通合伙人之間的權(quán)利義務(wù)約定;只要在不損害第三人利益的情況下,充分認(rèn)可有限合伙協(xié)議的法律效力,承認(rèn)有限合伙人和普通合伙人之間就執(zhí)行有限合伙協(xié)議約定的違約責(zé)任及其他權(quán)利制約。

4、投資者的救濟(jì)手段

私募的特質(zhì)是有限合伙制基金最大的本質(zhì)和特點(diǎn),而我國目前存在私募基金與“非法集資”的邊緣界定困難的現(xiàn)象。就私募基金與“非法集資”的紅線,在“承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息”、“向社會不特定的對象籌集資金”等特征中很難做出嚴(yán)格區(qū)分,尤其近年來發(fā)生了一些私募股權(quán)基金涉嫌非法集資類案件,因此,私募基金糾紛發(fā)生時,投資者往往也會尋求刑事、民事雙重救濟(jì)手段來維護(hù)權(quán)益。然而實(shí)踐中,各地公安機(jī)構(gòu)對非法集資案件的立案標(biāo)準(zhǔn)亦不統(tǒng)一,LP能否以此手段獲得救濟(jì)存在極大不確定性。

有限合伙企業(yè)是享有高度自治的商業(yè)機(jī)構(gòu),對于合伙人之間的權(quán)利義務(wù),法律賦予了更大程度的協(xié)商空間,有限合伙人可以在法律允許的范圍內(nèi)充分博弈獲取更多的權(quán)利,并得以在有限合伙協(xié)議中明確體現(xiàn)。因此,除了上述救濟(jì)途徑外,投資者可以通過召開合伙人會議的方式尋求救濟(jì):召開合伙人會議是有限合伙人的基本權(quán)利之一。

有限合伙人參與合伙事務(wù)的界限主要在其不能控制企業(yè)的日常決策和管理,即不得執(zhí)行有限合伙事務(wù),但《合伙企業(yè)法》對于合伙人會議制度并未做出限制性規(guī)定。從實(shí)踐來看,合伙協(xié)議中通常約定了合伙人會議制度,有限合伙人可通過召開合伙人會議行使《合伙企業(yè)法》賦予的權(quán)利,如對企業(yè)的經(jīng)營管理提出建議、在有限合伙企業(yè)中的利益受到侵害時向有責(zé)任的合伙人主張權(quán)利或者提起訴訟等,亦可按照《合伙企業(yè)法》的規(guī)定,經(jīng)由全體合伙人同意后退伙或解散合伙企業(yè),通過清算程序?qū)崿F(xiàn)資金的退出。

總而言之,正是基于有限合伙協(xié)議的關(guān)鍵作用,在有限合伙制私募基金糾紛中,有限合伙協(xié)議往往成為矛盾集中所在;對于有限合伙制私募基金糾紛的解決,事實(shí)上有賴于裁判者對有限合伙協(xié)議的妥當(dāng)解讀,對有限合伙協(xié)議外在約定內(nèi)容的通盤準(zhǔn)確理解,以及對有限合伙協(xié)議背后契約精神的保護(hù)、合理交易期待的限制、“類信托”式管理義務(wù)的糾問和行業(yè)規(guī)則的建立。

即便是以召開合伙人會議的方式作為解決路徑,亦是在有限合伙協(xié)議約定的范疇內(nèi)尋求突破。從這個角度而言,有限合伙協(xié)議無疑應(yīng)當(dāng)是投資者自我保護(hù)的利器,亦將逐漸成為凝結(jié)司法、仲裁裁判智慧的焦點(diǎn)。

二、刑事法律風(fēng)險

1、“地下私募”的法律禁區(qū):非法集資

刑法中有關(guān)非法集資的罪名有:第160條欺詐發(fā)行股票債券罪、第176條非法吸收公眾存款罪、第192條集資詐騙罪、第179條擅自發(fā)行股票債券罪等。由于刑法對金融領(lǐng)域犯罪的立法對管理類犯罪重于交易類犯罪,司法打擊的立足點(diǎn)落在“非法”二字。

以上各罪除第192條外,都是管理類犯罪,犯罪客體主要的方面是金融監(jiān)管秩序而不是投資者利益。這也就造成對一些模糊界限需要做出司法判斷時,難以探尋正確的立法精神而依賴于法條表述的文字完美,這樣立法的細(xì)致精確便更受期盼。

根據(jù)我國法律,非經(jīng)金融主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn),任何單位或個人都不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的業(yè)務(wù),否則即構(gòu)成違法行為。

輕者取締,重者入罪。1999年《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》(以下簡稱《通知》)將“非法集資”界定為未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

從字面分析,可以將非法集資的構(gòu)成要件歸為以下三個要點(diǎn):

一是主體不合格(但是是否延伸到有資格的主體的越權(quán)行為,尚無統(tǒng)一認(rèn)識);

二是對象的公眾性三是有固定回報許諾(認(rèn)定上也是眾說一詞)。

本文集中討論第二個難點(diǎn):如何認(rèn)定對象的公眾性?

如果《通知》所指“社會公眾”是指不特定多數(shù),那么就僅限公開發(fā)行(但是打擊集資詐騙犯罪的角度卻不僅限于此,本文在后一部分論及),那么不需經(jīng)過審批的“私募”,就有可能被發(fā)行人濫用,以規(guī)避公開發(fā)行所帶來的種種義務(wù),以私募之名行公募之實(shí),因此有必要在私募與公募之間劃清法律界限。

新《證券法》第10條中明確了證券公開發(fā)行與非公開發(fā)行的三個判斷標(biāo)準(zhǔn),即:“有下列情形之一的,為公開發(fā)行:1.向不特定對象發(fā)行證券的;2.向特定對象發(fā)行證券累計超過兩百人的; 3.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他發(fā)行行為。”同時在第三款規(guī)定了對非公開發(fā)行證券的限制:“不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式。”

這只是一個簡單的、通過對“公募”的外延界定而反向留給私募的一個定義空間,由于立法背后的價值取向不明,可能會在實(shí)踐中留下判定困難。尚須出臺相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則或規(guī)章作出具體的規(guī)定,否則在涉及非公開發(fā)行案件實(shí)務(wù)中司法機(jī)關(guān)將可能無所適從。

比如:“兩百人”標(biāo)準(zhǔn)背后沒有區(qū)分對象的屬性,對兩百個普通投資者發(fā)行證券和對兩百個機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行證券規(guī)制的程度是不同的;累計超過兩百人”中的“累計”在《〈證券法〉修訂解釋》中指明是“短期內(nèi)”,然而,“短期內(nèi)”該如何定義?

也需要有關(guān)部門加以明確規(guī)定;又如:非公開發(fā)行人的信息公開義務(wù)方面,雖然非公開發(fā)行的發(fā)行人不必要承擔(dān)如公開發(fā)行人一般的信息公開義務(wù),但各國為了充分保障投資人的利益,也要求非公開發(fā)行人對于一些必要的發(fā)行信息還是要向投資者披露。目前有關(guān)的規(guī)定顯然還不全面。

國外實(shí)踐證明,融資方總是制造各種因素力圖能得到公募發(fā)行之“豁免”,以享受私募之“優(yōu)惠”,因此,掌握監(jiān)管機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)對私募標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確界定,可使投融資雙方避免誤入非法集資的法律禁區(qū)。

2、集資詐騙罪的本質(zhì)

目前在這個法律禁區(qū)中最敏感的還是所謂“非法集資罪”的詐騙犯罪。有些文章用非法集資罪這個用語造成社會上廣泛的誤解。其實(shí)非法集資并非一個罪名,應(yīng)該說只是一個政策語境下的用語。

刑法第192條的集資詐騙罪是“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的”的行為。由于集資詐騙行為具有極大的社會危害性,我國立法機(jī)關(guān)將該行為從一般詐騙罪中單列出來,加以專門規(guī)定,以集資詐騙罪給予嚴(yán)懲,本質(zhì)上是詐騙罪的法條競合犯。因?yàn)槭撬痉ù驌舻闹攸c(diǎn),使人產(chǎn)生錯覺,以為集資詐騙罪是為打擊非法集資行為而設(shè),而實(shí)際打擊的是詐騙行為并不是非法集資行為。

未見“非法集資”只言片語的條文卻執(zhí)行著打擊非法集資行為的職能,使得唯一體現(xiàn)交易類犯罪的條文也被加重了管理類色彩。作為投資者和融資者,自身保護(hù)不觸刑法“電網(wǎng)”的關(guān)鍵還是要把握集資詐騙罪立法的本來價值取向,其強(qiáng)調(diào)的是“詐騙手段”,并不是落定在“非法”二字。

3、非法吸收公眾存款的刑事門檻和民法風(fēng)險

而對于“非法集資”的另一個常見罪名“非法吸收公眾存款罪”,雖然是為維護(hù)金融管理秩序而設(shè),但實(shí)踐中往往只能以發(fā)生危害結(jié)果來判定,實(shí)際執(zhí)行著交易類罪名的功能。

只有在融資方或資金管理方經(jīng)營失敗、巨額資金虧空、行為人不能兌現(xiàn)承諾、導(dǎo)致廣大“儲戶”財產(chǎn)損失、造成明顯社會危害時,才會產(chǎn)生法律后果。并且,刑法對這種“非法”行為有較高的立案門檻。最高人民檢察院、公安部2001年《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》對非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)做了如下規(guī)定:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1.個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的;

2.個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的;

3.個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額500萬元以上的。在沒有相應(yīng)的社會危害性時,是很難受到追究的。

但是另一方面,即使不會受刑事或行政追究的“非法集資”,涉及到投資人自身利益得不到保護(hù)的法律風(fēng)險,同樣是要注意防范的。由于私募股權(quán)投資基金相關(guān)法律法規(guī)尚未建立健全,且信息披露要求遠(yuǎn)不及公募基金嚴(yán)格。這就不排除部分不良私募基金或管理人暗箱操作侵害投資人利益。

民間私募股權(quán)投資基金與投資者之間簽訂的管理合同或其他類似投資協(xié)議,往往存在不受法律保護(hù)的約定。如不少私募基金為了吸引客戶,對客戶有私下承諾,如保證本金安全、保證收益率等。這類行為不排除被司法機(jī)關(guān)界定為無效,定性為變相的高息攬存、甚至涉嫌非法吸收公眾存款罪等。

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